КУПЛЯ-ПРОДАЖА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ:
     
          ИЗ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ ПРОФКОНСАЛТИНГА


ВОПРОС:

1) Можно ли заключать договоры в электронной форме ?

2) Если объект недвижимости является предметом купли-продажи между
юридическими лицами - обязательна ли нотариальная форма ?

3) Можно ли заключать сделки между юридическими  лицами  в  устной
форме и когда это возможно ?

ОТВЕТ:

Согласно ст.42 ГК ( 1540-06 ) сделки могут  заключаться  в  устной
или письменной (нотариальной) форме. Популярная сейчас электронная
форма договоров (не путать с налоговыми и  расчетными  банковскими
документами)   действующим  законодательством  для  хозяйственного
оборота  Украины  не  предусмотрена  (кроме   отдельных   случаев,
например,  некоторые  сделки  с ценными бумагами на фондовой бирже
могут заключаться в электронной форме).  Соответственно существует
риск  признания  таких  сделок  недействительными по ст.48 ГК (см.
постановление Высшего арбитражного суда Украины от  27.13.2001  г.
по делу №5/20).  Однако,  сейчас начинает преобладать точка зрения
согласно которой в данном случае следует  различать  форму  самого
существования  (заключения)  сделки и технические способы передачи
документа  в  котором  эта  сделка  содержится.  Именно  на   этом
основании  в  законопроэкте  нового  ГК  электронная  форма сделки
приравнивается к письменной форме и поэтому разрешена (п.1  ст.208
ГК).

Согласно ст.43  ГК  (  1540-06  )обязательность  письменной  формы
должна  быть  прямо установлена соответствующим законодательством.
Перечень   таких   случаев   формально   предусмотрен   в ст.44 ГК
( 1540-06  ),  однако  данная  норма является явно устаревшей и на
практике применяться не может.  В  ряде  случаев  данная  проблема
имеет скорее процессуальное,  чем материальное значение.  Так, при
заключении сделки в устной форме неизбежно  возникает  проблема  с
представлением соответствующих доказательств суду,  если возникает
спор  с  контрагентами.  В  целом  же  следует   руководствоваться
правилом    ст.45 ГК ( 1540-06 )  -  нарушение  формы только тогда
является основанием для признания сделки  недействительной,  когда
на это прямо указано в законодательстве.

Путем анализа действующего законодательства можно прийти к выводу,
что  письменная  форма  обязательна  в  таких  случаях  -  покупка
об'ектов  недвижимости,  автотранспорта,  некоторых  видов  ценных
бумаг,   корпоративных   прав,    объектов    приватизации,    для
ВЭД-договоров и в некоторых других случаях.  Так,  в одних случаях
без  соответствующего  письменного  договора  невозможно  провести
государственную  регистрацию перехода права собственности и нового
владельца,  в других - на  необходимость  письменной  формы  прямо
указано  в соответствующем нормативно-правовом акте (приватизация,
купля-продажа недвижимости, ВЭД).

Что же  касается  нотариальной  формы,  то  без   предварительного
заключения   соответствующего   письменного  договора  она  вообще
невозможна.   Вопреки   распространенному   мнению    нотариальное
оформление  сделок с недвижимостью (здания,  квартиры) обязательно
только тогда,  когда хотя  бы  одной  стороной  договора  является
гражданин  (ст.227 ГК) ( 1540-06 ).  В остальных случаях за редким
исключением   (некоторые   случаи   приватизации)   сделки   между
юридическими лицами можно не оформлять нотариально. Как показывает
практика,  нотариальное  оформление   дает   некоторые   гарантии,
например,  возможность  проверить наличие залогов,  арестов и т.п.
Однако в целом  и  здесь  сохраняется  риск  возникновения  всяких
неприятных неожиданностей.


ВОПРОС:

Можно ли выражать цену товара в иностранной валюте или в у.е.?

ОТВЕТ:

До сих пор нет полной ясности с практическим применением запретов,
установленных  в  постановлении  КМУ  от  18.12.98 г.  № 1998 "Про
совершенствование порядка формирования цен" ( 1998-98-п ).   Здесь
предусмотрено,   что   установление   цен  на  территории  Украины
допускается  только  в  национальной  валюте  Украины.   В   своих
многочисленных  письмах  Минэкономики и некоторые другие ведомства
постоянно обращают внимание на это ограничение.  Однако,  судебная
практика пошла по другому пути.  Так, в п.4 информационного письма
Высшего хозяйственного суда  Украины  от  29.08.2001 г.  №01-8/935
( v_935600-01 ) указано, что действующее законодательство, включая
Декрет КМУ  от   19.03.93   г.   №15-93   "О   системе   валютного
регулирования  и  валютного  контроля"  ( 15-93 )    не  запрещает
выражать денежное обязательство в иностранной валюте.

А как же быть с вышеупомянутым запретом КМУ ? В юридической теории
разделяются  понятия валюта долга и валюта платежа .  Валюта долга
(валюта  денежных  обязательств)  -  то,  в  чем  выражена   сумма
задолженности  (обязательства)  в  договоре  или  в учете.  Валюта
платежа - то,  чем будет фактически производиться расчет. Понятно,
что    это   совершенно   разные   вещи.   Установленные   запреты
распространяются только на  валюту  платежей  (расчетов),  которые
регламентируются  еще  и  валютным  законодательством.  Такого  же
мнения придерживается и  Высший  арбитражный  суд  Украины  в  п.6
своего письма от 27.11.2001 г.  № 01-8/1289 ( v1289600-01 ). Здесь
с ссылкой на  конкретное  судебное  дело  указано  на  возможность
установления суммы долга в иностранной валюте при условии,  что на
день платежа будет произведен  перерасчет  в  национальную  валюту
Украины  и  сам  платеж  также произведен в этой валюте.  Таким же
образом этот вопрос решается и в ст.573  законопроэкта  нового  ГК
Валюта  долга  ранее регламентировалась в ст.169 ныне действующего
ГК ( 1540-06 ),  которая  устарела  и  уже  не  может  применяться
(ссылка на советскую валюту).

В хозяйственной и нотариальной практике встречаются договоры,  где
валюта долга и  валюта  платежа  выражены  в  гривнях.  Однако,  в
договор   включено   условие   по   которому   окончательная  цена
продаваемого имущества,  товаров  может  быть  изменена  в  случае
колебаний курса,  например, доллара США. По нашему мнению подобное
условие не противоречит действующему законодательству,  включая  и
вышеупомянутое  постановление  КМУ  (цена  выражена  в  гривнях  и
расчеты производятся в гривнях).

ВОПРОС:

Что такое форс-мажор и чем его можно подтвердить ?

ОТВЕТ:

В юридической науке отсутствует  единообразное  понимание  понятия
форс-мажор,  форс-мажорные обстоятельств. Это прежде всего вызвано
тем,  что данный термин отсутствует и в  ГК.  Однако,  все  авторы
сходятся  на  том,  что  наступление  форс-мажорных  обстоятельств
освобождает  должника  от  исполнения  договора  и  от  возмещения
причиненных этим убытков кредитору. Обычно форс-мажор включает: 1)
непреодолимую силу 2) юридический форс-мажор.  В наиболее  кратком
виде  непреодолимая  сила  -  это факторы,  обстоятельства которые
невозможно  предотвратить,   а   их   наступление   -   невозможно
предусмотреть.  Эти  факторы  должны  быть  абсолютными,  т.е.  их
действие  распространяется   не   только   на   должника,   а   на
неопределенное   число  лиц.  Обычно  сюда  включают  всевозможные
стихийные бедствия,  катастрофы и т.п.  Юридический  форс-мажор  -
прежде всего государственные акты, которые меняют налогообложение,
таможенные пошлины,  вводят  новые  ограничения  и  т.п.  Сюда  же
относятся войны, теракты, беспорядки, забастовки и т.д. Все чаще в
договоры включают и такой форс-мажор,  как  действия  налоговых  и
иных  контролирующих  государственных  органов.  Однако,  в данном
случае можно говорить только о таких действиях,  которые  являются
незаконными. Общепринятой является точка зрения согласно которой к
форс-мажору  не  может  относиться   обычный   коммерческий   риск
(неплатежи контрагентов,  банкротство, колебания валютных курсов и
т.д.)

Ряд авторов считает,  что подобная неопределенность дает  сторонам
право  самим  устанавливать перечень форс-мажорных обстоятельств и
последствия  их  наступления   в   договоре.   Что   же   касается
подтверждения  ( доказывания) этих обстоятельств при возникновении
споров,  то определенная регламентация данного вопроса имеется для
внешне-экономических  контрактов,  в  сфере  энергоснабжения и для
целей  налогообложения  -  п.12.3.5.  ст.12  Закона   Украины   "О
налогообложении прибыли предприятий" ( 334/94-ВР ),  Договор между
членами оптового рынка электроэнергии Украины от 15.11.96 г., Указ
Президента  Украины   " О  торгово-промышленной  палате  Украины "
( v0597227-01 ) (справки Торгово-промышленной  палаты  в  качестве
доказательства  и т.п.).  Если взять аспект судебного доказывания,
то в некоторых случаях можно руководствоваться ст.32  Гражданского
процессуального  кодекса  Украины  ( 1798-12 ).    Здесь  вводится
понятие   общеизвестных   обстоятельств,   которые   не    требуют
доказательств.    Однако,   признать   какое-либо   обстоятельство
общеизвестным  может  только  суд.  Проблему   можно   существенно
упростить,  если  в самом договоре установить перечень документов,
которыми должен подтверждаться форс-мажор (справки местных органов
власти, информация в прессе и т.д.).

28.02.2002 р.

Сергей Казимиров

Генеральный директор Правовового центра "Профконсалтинг"

г. Киев, ул. Артема, 1/5, офис 400
Тел./факс: (044) 212-05-97,212-08-55